Если есть завещание на квартиру кто еще может претендовать на нее

К сожалению, не все родственники готовы смириться с решением близкого человека о передаче принадлежащих ему вещей третьим лицам в рамках завещательного распоряжения. Это приводит не только к спорным ситуациям после безвременного ухода наследодателя, но и повышает вероятность оспаривания завещания при наличии достаточных на то оснований.

Нормативная база

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

В рамках ст.209 ГК РФ владельцу жилого помещения принадлежат все права по использованию и распоряжению собственной квартирой, что предопределяет вероятность ее завещания любому лицу по выбору собственника.

Так, в силу ст.1119 ГК РФ завещатель может передать свою недвижимость любому гражданину по личному выбору и определить доли наследства по своему усмотрению.

То есть получателем наследства может быть даже не кровный родственник, а, к примеру, близкий друг либо же благотворительная организация. И передана в режиме наследования может быть как вся квартира целиком, так и ее часть.

Кстати, наследодатель может лишить своих родственников наследственного имущества без указания причин такого решения, а также может установить в завещании определенные условия для получения собственности, которые не противоречат закону.

В частности, возможно указать, что наследство будет передано только после достижения совершеннолетия либо при наступлении определенных обстоятельств, — к примеру, получении диплома о высшем образовании.

А вот применение условий, которые ограничивают гражданские права наследополучателей, будут признаны незаконными.

Так, невозможно связать право наследования с запретом на вступление в повторный брак вдовой либо занятием определенной деятельностью.

Суть завещания

Завещанием является прижизненное распоряжение владельца своей собственностью в случае его безвременной кончины.

Причем в рамках ст.1120 ГК РФ завещатель может распределить не только имеющееся в наличии на момент составления документа имущество меж наследниками, но и определить порядок передачи вещей, приобретенных в будущем.

То есть в указанном документе можно указать, что право собственности на все движимое и недвижимое имущество, которое будет принадлежать на момент смерти наследодателю, будет передано определенному завещанием лицу.

Категории наследников

В рамках части 3 ГК РФ унаследовать имущество можно по двум основаниям, уставленным законом:

  • в режиме завещательного распоряжения в отношении любого гражданина либо организации;
  • по закону при наличии кровного родства и вхождения в круг наследников в порядке очередности, определенной главой 63 ГК РФ.

Можно ли?

Исходя из судебной практики, завещание является одним из самых распространенных поводов оспаривания документов подобного типа, учитывая, что законом прямо определены такие возможности.

В силу ст. 1149 ГК РФ в случае передачи имущества другому лицу в полном объеме можно из наследственной массы выделить обязательную долю для передачи тому же несовершеннолетнему ребенку либо же иждивенцу наследодателя, о которых он в завещании и не упомянул.

Также возможно оспорить завещательное распоряжение в случае нарушения прав супруга, который имеет свою часть в общей массе имущества, нажитого во время совместного проживания, независимо от того на чьи имя оформлено право собственности.

Причины и основания

Как правило, большинство родственников уверены, что кровное родство предоставляет им автоматическое право на наследование имущества умершего, что не всегда соответствует действительности.

Именно поэтому при наличии завещания, которое не соответствует ожиданиям той же «безутешной» вдовы либо заботливых детей, и возникает вероятность оспаривания последней воли усопшего.

Также в рамках закона подобный исход дела возможен и в том случае, если наследодатель исходя из собственных соображений забыл обеспечить после своей смерти наследников, относящихся к мало защищённым категориям, о которых в подобных ситуациях уже будет заботиться закон, а именно ГК РФ.

Нарушение прав других наследников

В рамках норм, определенных ст.1149 ГК РФ, некоторые родственники имеют безусловное право на часть наследства в режиме обязательной доли.

К таковым относятся:

  • дети наследодателя либо же внуки, если их родители умерли и они находились на попечении умершего наследодателя;
  • престарелые супруг либо родители, которые получали содержание от умершего в качестве основного источника доходов;
  • иные лица, находившиеся на полном обеспечении усопшего, не менее года и проживали вместе с ним, причем даже без кровного родства, что актуально в отношении тещи либо свекрови, а возможно и отчима.

В подобной ситуации вышеописанные лица имеют право на опротестование завещания и получение обязательной части в размере не менее половины из той, которая бы причиталась им в порядке наследования по закону. Причем как из незавещанной части имущества или же наследственной массы, переданной в порядке завещательного распоряжения.

Недееспособность

Также еще одной из причин отмены завещания может быть недееспособность наследодателя.

Ведь в силу ст.29 ГК РФ таковым признается гражданин, который в связи с психическим расстройством не осознает последствия своих действий и может быть введен в заблуждение причем даже в ущерб как собственным интересам, так и правам ближайших родственников.

Это и предопределяет вероятность отмены завещательного распоряжения в виду несоблюдения элементарных гражданских прав, которые заключаются в соблюдении интересов недееспособного лица опекуном, назначенным судом под эгидой органов опеки и попечительства, причем с правом отчуждения любого имущества подопечного только с разрешения указанного органа.

Недостойные наследники

Может быть отменено либо же оспорено завещание и в случаях, определенных ст. 1117 ГК РФ, то есть в ситуации, когда претендентом на наследство является лицо, признанное недостойным наследником в виду покушения на жизнь наследодателя с целью завладения имуществом либо же причинения вреда здоровья иным наследникам для увеличения собственной доли.

При этом, если потенциальный наследник был признан недостойным еще при жизни наследодателя и он все равно выделил ему определенную долю недвижимости, завещательное распоряжение будет признано действенным и неоспоримым.

Неверное оформление

Также есть вероятность опротестования последнего распоряжения усопшего и в случае неправильного оформления документа в силу ст.1131 ГК РФ.

То есть если наследодатель исполнение своей последней воли определил под условием, которое нарушает гражданские права наследополучателя, указанный документ может быть признан недействительным.

Возможна отмена завещания и в случае, если сей документ не был удостоверен нотариально либо же в качестве свидетелей выступали лица, определенные ст.1124 ГК РФ.

То есть не могут заверить завещание:

  • сам нотариус;
  • потенциальный наследник и его родственники;
  • недееспособный либо неграмотный гражданин;
  • иностранцы, которые не владеют русским языком и следовательно, при подписании документа не понимают его смысл.

Сколько стоит отменить завещание у нотариуса? Цены представлены здесь.

Иные факторы

В силу ст.1131 ГК РФ незначительные описки либо ошибки, не влияющие на общий смысл завещания, не могут выступать основанием для опротестования указанного документа. А вот признать часть распоряжения незаконным вполне возможно.

Такая вероятность существует, если наследодатель, являясь по документам полным собственником квартиры, приобрел ее в браке и завещал не жене, а другому лицу, и таким образом пренебрег ее правом на половину имущества, нажитого вместе.

В указанной ситуации половина квартиры будет в судебном порядке передана вдове, а вот оставшаяся часть уже будет унаследована лицом, определенным завещательным распоряжением.

Также завещание может быть оспорено заинтересованными лицами и в том случае, если распоряжение является своеобразным прикрытием для другой сделки — к примеру, купли-продажи, либо же договора ренты с пожизненным содержанием.

То есть само по себе наследование имущества является безвозмездной односторонней сделкой, в то время как продажа жилья, как собственно и его приобретение в порядке рентного договора, относится к соглашением возмездной основы ввиду приобретаемой двухсторонней выгоды.

Это и выступает основанием для признания завещательного распоряжения недействительным.

Кто может оспорить завещание на квартиру?

Многие из потенциальных наследников не знают, кто имеет право на опротестование завещания.

А между тем, в силу ст.1131 ГК РФ подать иск о признании завещательного распоряжения недействительным в полном объеме либо же в одной из его частей могут только граждане, права и интересы которых нарушены, причем на основании закона.

Имеют право на опротестование следующие лица:

  • несовершеннолетняя дочь либо сын наследодателя посредством своего законного представителя, к примеру, той же матери;
  • зачатые при жизни наследодателя детки и рожденные живыми уже после его смерти;
  • малолетние внуки, но при условии, что их родители умерли и малыши находились на полном иждивении умершего.

Родственники и наследники второй очереди

Также претендовать на свою часть имущества могут:

  • наследники по закону в рамках очередности, к примеру, та же сестра, которая при отсутствии у умершего жены и детей относиться ко второй очереди;
  • иждивенцы, которые даже при отсутствии кровного родства вправе рассчитывать на обязательную долю.

После смерти завещателя

В силу ст.1116 ГК РФ к наследованию могут быть призваны только те лица, которые являясь наследниками по закону либо по завещательному распоряжению и на момент смерти оного пребывают в добром здравии.

То есть если потенциальный наследник в рамках распоряжения умер одновременно с наследодателем либо раньше его, имущество возвращается в общую массу, а не передается наследникам последнего, за исключением случаев, когда они назначены таковыми самим завещательным распоряжением.

Как это сделать?

В рамках ст.1131 ГК РФ завещание может быть отменено в определенной части либо же вовсе быть признано недействительным только по решению суда на следующее имущество.

На дом

В частности, завещательное распоряжение на дом может быть нивелировано, если наследодатель забыл учесть интересы своей супруги, с которой вместе жилье в период брака и покупалось, не говоря уже о другом имуществе.

На долю

Может быть оспорено завещательное распоряжение в одной из его частей, если наследодатель забыл упомянуть в качестве наследников своих несовершеннолетних детей либо родителей-инвалидов, которые могут удовлетворить свои претензии на обязательную часть имущества даже за счет части завещанного имущества, к примеру, 16 доли квартиры.

Однако указанной категории оспорить завещание на квартиру как единственное жилье получателя наследства по завещанию будет невозможно.

Учитывая, что в ст.1149 ГК РФ прямо указано, что в случае если получатель квартиры по завещанию использует ее как единственное жилье, а бывший иждивенец в указанном помещении ранее не проживал и не испытывает особых материальных затруднений в отличии от наследника по завещательному распоряжению, в присуждении обязательной части могут и отказать.

На приватизированное жилье

В силу закона с момента приватизации право собственное на жилое помещение переходит к лицам, которые проживают в квартире на момент осуществления оговоренной процедуры.

При этом если в квартире прописано 4 человека — допустим, супруги и двое их детей — каждый из них получит по четверти квартиры в полную собственность, которой впоследствии сможет распоряжаться по собственному усмотрению.

То есть тот же наследодатель сможет завещать только четверть квартиры, а не жилое помещение в полном объеме, которое принадлежит ему только отчасти. Соответственно и претендовать на указанную долю смогут только родственники в рамках наследования по закону либо завещанию.

Кстати, если граждан, проживающий в квартире, отказался от участия в приватизации в пользу иных родственников, он приобретает право пожизненного проживания в квартире.

Однако это не ведет ни к установлению права собственности, ни к возможности распоряжаться оной в порядке завещательного распоряжения.

Если квартира продана

В наследственную массу включаются только те вещи, предметы и недвижимость, которые на дату смерти принадлежало завещателю.

Это интересно:  Летающие автомобили появятся в 2020 году

Следовательно, если после смерти оного наследники в режиме завещания в течении полугода не заявили своего права и квартира отошла к наследникам по закону, которые собственно жилье и продали, возможно два варианта:

  • Восстановить срок вступления в наследство можно в судебном порядке, но только при наличии уважительных причин, — к примеру, отсутствии информации о смерти наследодателя либо же самого завещания, что позволит взыскать стоимость квартиры с ее продавца, который вступил в права наследства. А вот вернуть квартиру в натуре не получится, учитывая, что новые владельцы жилья являются добросовестным приобретателями.
  • Получить отказ в удовлетворении иска о восстановлении упущенных сроков, которые были пропущены по неуважительной причине.

Как составить иск о признании наследника недостойным? Читайте здесь.

Перечень документов для оформления наследства вы найдете тут.

Чего можно добиться?

Завещание является документом, который имеет безусловную юридическую силу, дающую право на оформление прав собственности на определенное имущество.

Однако даже наличие некоторых нарушений при составлении оговоренного документа не всегда ведет к полной утрате силы указанного документа, учитывая, что законом предусмотрено несколько вариантов.

Изменение

В в силу ст.1130 ГК РФ завещатель при жизни вправе сам изменить некоторые условия собственного распоряжения путем составления нового завещания, которое должно быть заново оформлено в установленном законом порядке.

Отмена

Также в рамках ст.1130 ГК РФ наследодатель может полностью отменить ранее утвержденный вариант завещания и написать новое, в котором будут оговорены уже другие условия, причем без согласия прежних получателей наследства, а также указания причин о принятии подобного решения.

Однако если новый вариант распоряжения по какой-либо причине впоследствии будет признан судом недействительным, в силу вступит первое распоряжение, которое уже после смерти наследодатель естественно скорректировать не сможет.

Недействительность

А вот недействительным посмертное распоряжение усопшего может быть признано только в судебном порядке в рамках ст.1131 ГК РФ, то есть при существенном нарушении формы распоряжения, определенной законом, либо же порядка заверения, не говоря уже о включении условий, которые нарушают конституционные права и свободы потенциальных наследников.

Какой документ опротестовать нельзя?

В рамках норм, определенных ГК РФ, невозможно опротестовать только завещание, которое составлено с полным соблюдением требований закона.

А так как завещательное распоряжение в преддверии нотариального удостоверения проходит юридическую оценку внесенных условий и корректируется по мере необходимости, грамотно составленный документ признать ничтожным нереально.

Досудебные действия

В силу ст.1131 ГК РФ признать завещание оспоримым, к примеру, после смерти матери, можно только в судебном порядке в соответствии с установленной законом процедурой.

Хотя в некоторых случаях завещание может быть признано недействительным и в досудебном порядке.

В частности, указанный документ не будет обладать юридической силой в следующих случаях:

  • отсутствие подписи наследодателя и двух свидетелей, подтверждающих личное волеизлияние последнего и собственноручное проставление подписи;
  • без нотариального удостоверения;
  • без указания данных как распорядителя завещания так и получателя имущества;
  • оформление завещания через представителя;
  • составление распоряжения от имени нескольких лиц одновременно.

Порядок обращения в суд

Для отстаивания собственных интересов в судебную инстанцию может обратиться любое лицо с учетом подсудности и подведомственности.

Так, в рамках ст.28 ГПК РФ в режиме подсудности с исковым заявлением об отмене завещательного распоряжения необходимо обращаться по месту прописки ответчика, коим является лицо, которое квартиру в наследство и получило.

Хотя иск возможно подать и по месту нахождения жилья, если наследник постоянно проживает за границей либо его место нахождения не известно.

В силу ст.24 ГПК подавать иск следует именно в районный суд, который является первой инстанцией.

Мировой судья уполномочен рассматривать вопросы, стоимость которых не превышает в общей совокупности 50 тысяч рублей, что собственно и предопределяет невозможность рассмотрения указанным лицом споров, связанных с недвижимостью.

Документы

При этом, для того чтобы исковое заявление было принято к рассмотрению, его следует подкрепить документально.

Следует приложить следующие данные:

  • копии исков по количеству участников процесса;
  • удостоверение личности заявителя;
  • завещание;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • доверенность, если отстаиваются интересы недееспособного лица либо же если речь идет о ребенке.

Доказательства

Также к вышеуказанным документам необходимо приложить сведения, которые подтверждают обоснованность требований о признании завещательного распоряжения недействительным.

Доказательствами могут служить:

  • экспертное заключение о поддельной подписи на распоряжении;
  • медицинское заключение о психической болезни завещателя либо же копия решения суда о признании оного недееспособным;
  • свидетельство о рождении ребенка умершего с претензией на лишение обязательной доли наследства;
  • ходатайство о признании наследников недостойными на основании свидетельских показаниях о нанесенных побоях наследодателю либо же его семье с приложением медицинского заключения о характере полученных повреждений;
  • свидетельство о браке и данные о покупке квартиры в определенное время, которое приходиться на период совместного проживания;
  • свидетельские показания.

Образец искового заявления

Исковое заявление является официальным документом, форма которого утверждена законом, в частности ст.131 ГПК РФ, которой установлены основные требования.

С типовой формой можно ознакомиться ниже:

Как оформить дарственную на квартиру между близкими? Ответ — тут.

Сроки

В силу ст.181 ГК РФ исковой срок, определенный для обращения в суд с целью признания завещания недействительным, равняется трем годам с момента смерти наследодателя.

Хотя если лицо узнало о том, что имеет право на наследство в режиме завещательного распоряжения немного позже установленного срока, отсчет начинается с даты, когда гражданин получил информацию о нарушении своих наследственных прав, но в пределах, не превышающих 10 лет с момента безвременного ухода распорядителя наследством.

Как предотвратить споры?

Наследственные споры возникают практически всегда, учитывая, что каждый из близких родственников либо друзей свои имущественные права считает первостепенными, основываясь на личном мнением о вкладе в личностные отношения с умершим.

Именно поэтому для того чтобы предотвратить спорные ситуации, ведущие в суд, наследодателю желательно еще при жизни не только равноценно распределить имущество, но и уведомить о принятом решении родственников, не говоря уже о грамотном составлении завещания в полном соответствии с законом.

Судебная практика

Учитывая, что имущественные споры являются наиболее распространенными, на основании рассмотренных дел о признании завещания недействительным сложилась следующая судебная практика.

Наиболее частыми основаниями для нивелирования юридической силу указанного документа в рассматриваемых делах являются:

  • нарушение правил оформления завещательного распоряжения;
  • признание наследодателя невменяемым на момент создания документа;
  • лишения наследников по закону обязательной доли.

Приведем несколько реальных примеров из судебной практики:

Причем решение суда, как в указанных случаях, так и в иных обстоятельствах, всегда зависит от представленных доказательств, а не от желания сторон получить право на то или иное имущество усопшего.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего?

Завещание, как вариант наследования, традиционно считается наиболее приоритетным способом передачи своего имущества и имущественных прав в пользу другого человека.

Посредством написания завещания, для любого гражданина появляется возможность передать свое имущество в пользу не только лишь своих родственников, но и в пользу любого другого человека, будь это хороший друг или сосед.

В данном вопросе, никто не имеет законного права на ограничение лица в свободе своего волеизъявления. Но стоит заметить, что при принятии наследства могут возникнуть определенные трудности, которые и вовсе могут воспрепятствовать всему процессу.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

Кто имеет право на наследство, если есть завещание

Во время регистрации завещания закрытого или же открытого типа, в обязанности нотариуса входит разъяснение в адрес клиента того факта, что, вне зависимости от волеизъявления последнего, законом предусмотрен перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе.

Суть в том, что какие-либо обстоятельства не могут способствовать лишению подобных категорий граждан права на их часть.

Согласно действующим нормам наследственного права РФ, в виде обязательной доли выступает гарантированный минимум из наследственного имущества.

В качестве обязательных наследников выступают следующие категории лиц:

  • дети, не достигшие к моменту смерти покойного возраста совершеннолетия или же являющиеся нетрудоспособными;
  • мать и отец наследодателя, которые являются нетрудоспособными гражданами, и переживший наследодателя супруг;
  • лица, которые находились на иждивении у покойного, являющиеся нетрудоспособными.

В чем смысл понятия нетрудоспособности?

Согласно законодательству РФ, совершеннолетним гражданин считается с момента наступления восемнадцатилетнего возраста.

До достижения вышеуказанного возраста, граждане, вне зависимости от занятости, считаются нетрудоспособными.

Несовершеннолетний гражданин имеет право на обязательную долю в наследстве даже при тех обстоятельствах, что он сам до смерти завещателя вступил в брак и стал родителем.

Заметим, что равными правами на обязательный минимум наследования обладают как родные, так и усыновленные дети покойного.

Следует учесть и права ребенка наследодателя, который был им зачат, однако, родился после смерти родителя. При условии, что таковой родился живым, он в автоматическом порядке считается преемником наследодателя, в связи с чем обладает такими же правами на обязательную долю наследства, на ровне с остальными детьми покойного.

Очередность наследования по закону.

Как отсудить наследство, если есть завещание, читайте тут.

В случае с мертворожденным ребенком, таковой имеет статус несуществующего, исходя из чего, не может быть субъектом каких-либо прав.

Кроме лиц, не достигших 18-летнего возраста, к числу нетрудоспособных детей следует отнести и лиц, в адрес которых присвоена инвалидность первой, второй или же третьей группы, — вне зависимости от возраста такого лица.

Подобные категории граждан не имеют возможности в полной мере себя обеспечить с финансовой точки зрения, по причине чего, законодатель со своей стороны гарантирует для них обязательную долю в наследственном имуществе усопшего.

Как нетрудоспособные преемники, выступают родители и муж (жена) умершего, при условии, что к моменту смерти такового первыми не достигнут определенного возраста, а именно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и, кроме того, если такие лица – инвалиды любой группы.

Для иждивенцев гарантирована доля в наследстве лишь при тех обстоятельствах, когда эти лица признаются полностью нетрудоспособными и состояли на обеспечении умершего на протяжении одного и более года до наступления смерти последнего.

По какому принципу исчисляются размеры доли?

Объемы обязательной доли в наследстве должны быть не менее 50% от того, что могло бы получить конкретное лицо при условии отсутствия завещания и, соответственно, на общих законных основаниях.

Для вычисления объемов такой доли, должно быть учтено не только лишь упомянутое в завещании имущество, но и то, что не подверглось распоряжению завещателем посредством его завещания.

Обязательная доля определяется первоочередно из не завещанного состояния. Если же размер части ощутимо выше количества не завещанного наследства, то данная разница должна быть компенсирована из состояния, которое упоминается в завещательном документе.

Размер обязательной доли должен быть определен судом. Как пример из судебных прецедентов, выступает следующая ситуация: гражданин составил завещание, согласно которому его дом достанется после смерти в равных долях его родным сестрам.

При этом после смерти данного гражданина, у него остался здоровый сын, возрастом 21 год, а также супруга, возрастом 59 лет, с учетом того, что помимо дома у завещателя не имелось какого-либо другого имущества.

В этом конкретном случае, умерший завещал свой дом сестрам, являющимся, согласно законодательству, наследниками второй очереди.

Однако своим волеизъявлением покойный нарушил законные права своего сына и своей супруги, являющихся преемниками первой очереди. Такие наследники получают все наследственное имущество поровну.

Это интересно:  Обмен афродизиака, как обменять афродизиак в магазине на новый

При условии, что сын покойного имеет статус взрослого и трудоспособного, у него отсутствуют права на часть имущества в оставшемся состоянии его родителя.

Однако отметим, что супруга, достигшая возраста в 59 лет, является нетрудоспособным лицом, а посему имеет право на обязательную долю в наследстве.

При обстоятельствах, когда и сын, и жена умершего принимали бы наследство согласно закону, каждый из них стал бы собственником половины дома или его стоимости.

Итак, размер доли наследственного имущества жены усопшего должен составлять не менее половины от положенных ей ½ части дома, а конкретнее – ¼ часть.

Выходит, что остальные ¾ недвижимого имущества должны быть разделены в равных долях между прописанными в завещании и преемниками.

При юридически правильном разделении наследственного имущества умершего гражданина, ситуация будет следующей: 25% от наследственного имущества будет принадлежать жене покойного, а 75% отойдет в собственность его сестрам. Без какой-либо доли останется сын умершего.

Случаи урезания полагающейся доли, а также отказа в начислении таковой

Согласно статье 1149 ГК РФ, предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли наследственного имущества, а также отказ в адрес преемника в начислении этой доли.

Подобное решение принимается судом при таких обстоятельствах, когда в пользу обязательного наследника должна отойти часть от состояния умершего, значительно ущемляющая права преемников, указанных в тексте завещания.

К примеру, когда лицу, которое претендует на часть наследства, положена доля квартиры, в какой таковое лицо не проживало, а преемник по завещанию может «похвастать» такими обстоятельствами, в таком случае, судьей берется во внимание финансовая состоятельность обязательного наследника, в связи с чем, в адрес последнего может быть определен отказ в присуждении доли наследственного имущества.

Моделируем ситуацию: в суд обращается гражданка, в пользу которой, согласно завещанию ее отца, должен отойти весь объем его состояния (автомобиль, квартира и дача). Эта гражданка подает исковое заявление о лишении обязательной доли ее брата, возрастом 62 года.

В данном случае, ответчик-брат имеет статус нетрудоспособного, исходя из чего, ему по закону должна отойти часть наследственного имущества. Также, помимо указанных детей, у умершего мужчины осталось двое трудоспособных сыновей, о которых не шла речь в тексте завещания.

При условии, когда покойный отец не завещал бы дочери свое имущество, тогда, согласно закону, все его состояние было бы разделено поровну между детьми, то есть поделено на 4 равные части. Исходя из данного факта, доля нетрудоспособного сына с учетом наличия завещания равна 1/8 части наследственного имущества.

При судебном разбирательстве было выяснено, что обе стороны процесса находятся в одинаковом материальном положении, при этом оба они не проживали в указанной недвижимости, а также не пользовались отцовским автомобилем.

Основываясь на данных обстоятельствах, судом не было отказано ответчику в положенной ему доле наследства, и иск его сестры удовлетворен, соответственно, не был.

Как оспорить завещание

Исходя из судебной практики, в нашем государстве можно выделить несколько следующих оснований, при наличии которых завещание может быть оспорено:

  • Недееспособность составителя завещания на момент оставления такового, либо же отсутствие способности понимать значение его действий или руководить ими в полном объеме;
  • Нарушения по форме и порядку написания завещания. Как пример, при подписании завещания не самим наследодателем, а иным лицом по причине физической неспособности первого, или же при отсутствии соответствующего оформления завещания;
  • Если имущество, передаваемое наследодателем, приобреталось за счет общих средств завещателя и другого лица при наличии брачных отношений;
  • Если завещанием прикрывалась иная сделка, как правило, это договор ренты с пожизненным содержанием;
  • Завещание составлялось в пользу наследника, который таковым называться, по закону, не достоин.

Вне зависимости от того, есть завещание или нет, правом на наследование имущества обладают те наследники, которые имеют статус нетрудоспособных лиц и относятся к первой очереди.

Супруг, который пережил второго, вне зависимости от завещания, обладает правом на часть общенажитого в браке имущества, которое является их совместной собственностью.

Иными словами, если муж по завещанию передает свой жилой дом в пользу своих детей, и при этом не указывает жену, то она может претендовать на ½ часть дома, который приобретался завещателем в период их общего брака.

Алгоритм, согласно которому завещание может быть оспорено

Оспаривать завещание возможно только лишь в порядке судебного разбирательства. При условии, что заявителем выдвигаются требования относительно признания завещания недействительным, должна быть оплачена государственная пошлина в размере 200 рублей.

Когда же присутствуют требования относительно признания права собственности на имущество, тогда в дополнение к этому происходит выплата пошлины с учетом цены иска.

Процедура оспаривания завещательного документа может быть произведена лишь после смерти завещателя. Законодательством запрещено оспаривать завещание, автор которого жив.

Для оспаривания в судебном порядке подлежит как полностью завещание, так и его часть, при условии, что они противоречат законодательству.

Когда судебное решение определяет завещание как недействительное, в ход идет наследование по закону в предусмотренной законом очередности. Но стоит учесть, если имеется иное завещание, то наследование будет происходить по этому документу.

Предварительно, перед оспариванием завещания в судебном порядке, следует определиться с доказательной базой относительно оснований для признания завещания недействительным. При отсутствии доказательств, оспаривание — бессмысленная трата времени.

В приложение к заявлению об оспаривании идут документы, которые подтверждают обоснование заявленных требований, а также документы о факте смерти наследодателя и, кроме того, документы о принадлежности имущества умершему и о родстве с наследодателем.

Для обращения в суд, с целью оспаривания завещания, ваши права и интересы должны являться нарушенными.

Каким образом оспаривать завещание, которое составлено лицом, не понимающим значение своих действий или не способным руководить такими действиями?

Для доказывания болезненного психического состояния завещателя на момент, когда завещание составлялось, в судебном разбирательстве применяют такие доказательства:

  • Документы о назначении и проведении психолого-психиатрической экспертизы. Подобная экспертиза может быть проведена на основе медицинской документации по умершему лицу;
  • При условии, что наследодатель при жизни находился на учете у врача-психиатра и проходил определенное лечение, препятствий к проведению вышеуказанной экспертизы не будет. Однако если завещатель на учете у психиатра не состоял, то единственными доказательствами, в данном случае, смогут выступать лишь свидетельские показания лиц, которые общались с наследодателем на период составления завещательного документа.

Судом выясняются факты наличия каких-либо странностей в поведении наследодателя, различного рода необычных для здорового человека проявлений с его стороны, что может дать основание для суда предполагать о наличии психических заболеваний.

К примеру, если завещатель не узнавал своих родственников и близких людей, имел случаи ведения разговоров в отсутствии находящихся рядом с ним собеседников, а также страдал звуковыми или же зрительными галлюцинациями.

Для наследника, включенного в завещание умершего лица, в свою очередь, следует представлять свидетельскую доказательную базу, суть которых доказывала бы обратные факты: наличие адекватности в поведении и поступках завещателя в период составления завещания.

При условии, что наследодатель лечился от алкоголизма или состоял на наркологическом учете, а также имели место случаи травм головы, свидетельствующую об этом справочную информацию также следует представлять в адрес суда при рассмотрении дела по существу, так как эти документы могут послужить объектом изучения при проведении психиатрической экспертизы.

Касательно экспертиз, которые были проведены лишь основываясь на показаниях свидетелей, стоит обозначить, что выводы таковых довольно спорны и зачастую подлежат повторному проведению.

Каким образом оспаривать те завещания, которые были составлены с нарушением формы и установленного законом порядка, а также содержащие поддельные подписи?

Согласно нормам п. 3 ст. 1131 Гражданского кодекса РФ, различного рода описки, а также другие несущественные погрешности в порядке составления завещания, его подписания или удостоверения, не должны выступать в качестве основания для определения завещания как недействительного.

Основное условие – данные нарушения не должны оказывать влияния на волю наследодателя и на осознание сути завещания.

Стоит заметить, что указанная норма права не достаточно конкретизирована законодателем, поскольку в полной мере не выяснено, что именно им определяется как незначительная погрешность или нарушение.

Конкретные факты по каждому делу должен определять суд в дифференцированном порядке, то есть с учетом всех обстоятельств.

В случае оспаривания завещания по причине поддельной подписи в нем, для заявителя важным моментом будет сбор образцов подписей и почерка покойного на тот период времени, когда составлялось завещание, и более ранние образцы.

Они послужат материалом для изучения на проводимой почерковедческой экспертизе. При отсутствии образцов, подобная экспертиза не может быть проведена.

Завещание должно подписываться завещателем персонально его рукой в непосредственном присутствии нотариуса.

При условии, что по причине физической несостоятельности наследодатель не может произвести подписание завещания, по просьбе последнего, завещание может быть подписано иным лицом, но также в присутствии нотариуса.

В подобных случаях, в тексте завещания нотариусом указываются причины невозможности подписания документа непосредственно наследодателем, а также данные о лице, которое подписало завещание, с указанием паспортных данных такого гражданина.

Пренебрежение указанными требованиями может повлечь за собой признание судом такого завещания недействительным.

Относительно обязательных наследников, а также пережившего супруга и бывшего супруга

Даже при наличии завещания, существует установленный законом перечень лиц, являющихся обязательными наследниками, имеющими право на обязательную долю наследственного имущества.

Чтобы оформить обязательную долю, в судебные органы с соответствующими требованиями об оспаривании завещания обращаться не обязательно.

Как правило, недвижимость в супружеской паре оформляется в собственность одного из супругов. Однако порой случается, что один из супругов может составить завещание в пользу иных лиц, в обход интересов своего супруга.

При таких обстоятельствах, супругу, который пережил второго, следует обращаться в суд с требованием определения его части совместно нажитого в браке имущества.

Встречаются прецеденты, когда супруги разводятся, однако, все же, проживают вместе более 3-х лет после развода. При этом умерший супруг определяет по завещанию свое имущество в пользу другого лица или лиц.

При таких обстоятельствах, пережившему супругу стоит обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением, с требованием признания за ним права на ½ часть имущества и признания завещания супруга частично недействительным.

Согласно нормам статьи 1117 Гражданского кодекса РФ, не могут наследовать как по закону, так и по завещанию наследники, определяемые как недостойные.

Таковыми признаются лица, совершившие умышленное противоправное действие в отношении завещателя, а также иных наследников и, кроме того, против реализации воли завещателя, выраженной в данном документе.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

Кто может претендовать на наследство по закону, если есть завещание на конкретных лиц?

Каждый дееспособный гражданин вправе составить завещание, самостоятельно распределив свое имущество между родными и близкими. Не существует ограничений в плане кровного родства получателя и наследодателя. Необходимо правильно составить документ и соблюсти ряд условий при его оформлении. В противном случае возникнут вопросы к правомерности документа, и наследники могут выступить против его признания.

Последняя воля умершего: что говорит закон?

Для признания волеизъявления наследодателя необходимо соблюсти при составлении ряд процедур. Составитель документа должен быть дееспособен. При подозрении на нестабильное психическое или умственное состояние необходимо приостановить составление документа для проведения медицинского освидетельствования.

Документ не получит законную силу при отсутствии свидетелей и уполномоченных лиц в момент подписания всех необходимых бумаг. Написанное завещание в обязательном порядке заверяется у нотариуса. При несоблюдении любого из перечисленных условий составленный документ теряет силу, после чего требуется повторная регистрация с устранением выявленных недочетов.

После констатации смерти наследодателя нотариус открывает наследственное дело. Об этом уведомляются все стороны, имеющие основания рассчитывать на получение материальных ценностей.

Претенденты на наследство при наличии завещания

Во время оглашения последней воли усопшего могут возникнуть конфликты. Есть те, кто может получить долю ценностей умершего независимо от упоминания их имен в документе.

Лица, указанные получателями, вправе отказаться от своей доли. Для этого необходимо оформить заявление по имеющемуся у нотариуса образцу. Наследник вправе передать предназначавшуюся ему долю третьему лицу в случае отсутствия конкретных инструкций наследодателя.

Это интересно:  Затопило квартиру с крыши как оформить ущерб и кто вернет

Что получит супруг(а)?

Супруг или супруга является наследником первой очереди. Наследодатель должен распоряжаться своей личной собственностью. К ней не относятся нажитые в браке материальные ценности: квартира, автомобиль, земельный участок, находящиеся в совместном владении. В соответствии с Гражданским и Семейным кодексом, перед началом распределения наследства должна быть выделена доля в размере 50%, автоматически переходящая супругу умершего. При нарушении данного условия можно обратиться в суд.

Кому достанется обязательная доля?

При составлении документа наследодатель должен понимать, что существует перечень лиц, в обязательном порядке наследующих материальные блага, в том числе без упоминания их имен в составленном документе. В соответствии с законодательством России минимальная положенная доля гарантируется:

  • несовершеннолетним детям;
  • взрослым детям, признанным нетрудоспособными;
  • нетрудоспособным иждивенцам умершего;
  • родителям или супругу (супруге) покойного, являющимся нетрудоспособными.

Несовершеннолетний ребенок гарантированно получает долю, даже если он вступил в брак до 18-летнего возраста и при наличии собственного ребенка. Усыновленные дети не отличаются в этом плане от родных по крови.

Ребенку, родившемуся после кончины наследодателя, тоже полагается доля его имущества в случае подтверждения родства с покойным. Когда ребенок родился мертвым, притязания со стороны матери ребенка будут безосновательными.

Нетрудоспособным в РФ признается человек при наличии у него 1, 2 или 3 степень инвалидности. Критерий возраста не имеет значения. Отец, мать и супруг(а) вправе претендовать на обязательную часть имущества, если они достигли пенсионного возраста либо имеют любую группу инвалидности.

Иждивенец почившего вправе заявить свои права в случае нахождения на попечении умершего не менее 12 месяцев перед смертью наследодателя и признан при этом полностью нетрудоспособными. В каждом отдельном случае размер гарантированной доли высчитывается относительно очередности по закону и объема средств, которые каждое отдельное лицо могло бы получить в случае отсутствия завещания.

Лишенные наследства: кому не достанется ничего?

Лицо, совершившее попытку навредить наследодателю или его близким родственникам, лишается права претендовать на состояние усопшего. Вина в совершении подобного преступления должна быть доказана в суде.

Возможности заявить свою кандидатуру для получения материальных ценностей лишены лица, пытавшиеся незаконным образом увеличить свою долю или получить положенную часть незаконным способом. У родителей, лишенных родительских прав и уклоняющихся от исполнения своих прямых обязанностей, нет оснований претендовать на обязательную долю в наследстве.

Кто имеет право на наследство, если имеется завещание?

Дееспособные граждане вправе по собственному волеизъявлению распоряжаться нажитым имуществом. На основании заранее написанного и нотариально заверенного документа принять наследие после смерти собственника могут как родственные души, так и близкие доверенные лица. Однако, если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего? Этот ограниченный круг лиц, ущемлённый в правах наследодателем, должен обратиться в соответствующий орган, где его интересы будет представлять законодательная власть.

Что такое завещание?

Покойный при жизни, будучи дееспособным гражданином в здравом уме и трезвой памяти, изъявляет волю в письменном виде и в присутствии нотариуса может распорядиться имеющимся на данный момент имуществом, отписав его конкретному лицу или выделить из общей наследственной массы долю и адресовать только её. Таким образом при наличии завещания осуществляется законная передача имущества наследодателем в пользу иного лица.

Вопреки тому, что этот документ принято считать удобной распорядительной формой, чаще всего именно он является причиной раздора и семейных неурядиц. Наследники согласно законодательству РФ имеют право оспорить завещание, так как им определен конкретный перечень лиц, претендующих на обязательную долю. Сделано это для того, чтобы защитить права социально незащищённого слоя претендентов прямой линии наследования. Кроме того, выделяется вдобавок ещё супружеская доля, она также имеет самостоятельную значимость вне зависимости от текста документа.

Составление завещательного волеизъявления происходит по регламентированной законодательством процедуре. Оно должно быть:

  1. Заверено сотрудником нотариальной конторы.
  2. Оформлено без свидетелей, оказывающих давление на наследодателя.
  3. Подписано лично собственником распоряжающимся имуществом.

Если претенденты на наследство покойного обоснованно усомнятся в любом из пунктов, то завещание теряет законную силу.

К плюсам составления документа относят:

  • процесс оформления необременителен;
  • минимальный размер госпошлины – от 150 до 300 рублей;
  • наследодатель до дня смерти остаётся собственником имущества;
  • завещание можно переоформлять неограниченное количество раз.

Однако, документ имеет и отрицательную сторону:

  • поддаётся оспариванию наследниками обязательной доли;
  • вступление в права наступает по истечении полугода;
  • переоформление собственности дело хлопотное и повлечёт затраты.

Оставлять после себя завещание логично тогда, когда нет претендентов из гарантированного списка наследников, а целью завещателя является передача прав одному лицу.

Распределение наследства по завещанию

Нотариус, регистрируя документ, обязан разъяснить наследодателю, что не зависимо от волеизъявления последнего, законом предусмотрен список претендентов, имеющих право на получение гарантированной части от наследуемого имущества после смерти собственника.

Понятие обязательной части

Свобода завещания ограничивается ГК РФ. Так ст. 1149 данного документа определяет категорию лиц, с которыми наследнику по завещанию придётся делиться, например, квартирой, как куском пирога.

Обязательной частью в наследстве наделены:

  • дети-инвалиды;
  • несовершеннолетние дети;
  • родители-пенсионеры;
  • нетрудоспособные родители;
  • супруги-инвалиды;
  • нетрудоспособные супруги;
  • иждивенцы.

Следовательно, гарантированными наследниками, кто еще может претендовать являются: несовершеннолетние, инвалиды, пенсионеры, иждивенцы. Эти лица, даже при оставленном завещании будут претендовать минимум на 50% от доли, причитавшейся им согласно ГК РФ.

Кроме того, нетрудоспособными иждивенцами признаются граждане:

  1. Относящиеся согласно ст.1143-1145 ГК РФ к кругу наследников со 2-й по 7-ю очередь. Нетрудоспособные к дате открытия наследственного дела, но не относящиеся к наследникам, чтя очередь, призываются к процессу. Находящиеся не менее года на попечении умершего наследодателя, вне зависимости от совместного проживания.
  2. Не относящиеся согласно ст.1142-1145 ГК РФ к кругу наследников с 1-й по 7-ю очередь. Находящиеся не менее года на попечении умершего наследодателя и совместно с ним проживающие.

Большей конкретикой обладают нетрудоспособные лица. К ним относят:

  • женщин пенсионного возраста (после 55 лет включительно);
  • мужчин пенсионного возраста (после 60 лет включительно);
  • инвалиды I, II, III группы, признанные таковыми, органом государственной медико-социальной экспертизы;
  • лица, не достигшие совершеннолетнего возраста (до 18 лет).

Заставить написать отказ наследника, из выше представленного списка, от гарантированного куска в наследстве до смерти завещателя нельзя. Такая бумажка не имеет юридической силы. Все права после кончины родственника за ними сохраняются, об этом гласит «буква закона».

Понятие супружеской доли

Семейное законодательство (ст. 34 СК РФ) чётко разграничивает, имущество, которое признаётся совместно нажитым:

  • доход от предпринимательской деятельности;
  • движимое/недвижимое;
  • ценные бумаги, вклады, доли в уставных документах;
  • денежные средства (пенсия, зарплата, стипендия, соцвыплата).

При жизни оба супруга имеют право распоряжаться половиной от совместно нажитого имущества: 50% принадлежит мужу, 50% – жене. После смерти одного из супругов, его половина должна быть поделена между теми, кто имеет право на наследство, к ним относится и вдовец.

Выдел супружеской доли происходит следующим образом, который регламентирован ст.75 закона «О нотариате»:

  1. Овдовевший супруг обращается в нотариальную контору с заявлением выделить из совместного имущества супружескую долю.
  2. На основании этого документа производится выдача Свидетельства о праве собственности на ½ долю, если иного не предусмотрел составленный при жизни супруга брачный договор.
  3. О выделе уведомляются остальные наследники, чтобы в случае несогласия оспорить действия нотариуса в судебном органе.

Даже, когда завещатель лишает права супруга в наследовании, то лишить законной доли в совместном супружеском имуществе он не может. Выделенная супружеская доля не принимает участие в наследственном деле.

Процедура раздела неделимой вещи

В ГК существует понятие – неделимое имущество. Под ним понимается объект или предмет, при разделе которого категорически меняется его назначение либо существенно снижается качество.

Преимуществом перед остальными наследниками обладает лицо, которое владело совместно с умершим неделимой собственностью. Тем самым может претендовать при делении наследственной массы на продолжение проживать в квартире, если у него нет иной жилплощади. В таком случае стоимость неделимой части недвижимости учитывается и оговаривается в тексте завещания.

В большинстве ситуаций при наследовании квартиры, транспортного средства один из претендентов-собственников выплачивает стоимость наследуемой доли. Если в личном разговоре не удалось договориться, то решать проблему придётся в правоустанавливающем органе.

В какой государственный орган обращаться, чтобы получить наследуемое имущество?

Перед тем как вступить в права наследования после смерти завещателя, необходимо вскрыть документ. Делается это официально, путём открытия нотариусом дела. Следовательно, наследнику придётся обратиться в нотариальную контору по месту жительства усопшего. При себе ему необходимо иметь:

  • завещание с отметкой, подтверждающей актуальность документа;
  • свидетельство о смерти;
  • справку с места жительства;
  • правоустанавливающие документы на наследуемое имущество.

Дело открывается с момента фактической смерти наследодателя или даты, установленной судом. Текст завещания зачитывается в присутствии свидетелей. При наличии документации, после её проверки выдаётся справка, позволяющая распоряжаться собственностью. На всю процедуру отводится полгода. Получив официальное основание на владение недвижимостью, её следует зарегистрировать в соответствующем государственном органе – Росреестре.

Отказ от получения имущества

При составлении завещания наследодатель должен учитывать все возможные варианты, в том числе и момент, когда человек, указанный в документе, может быть признан недостойным такого подарка судьбы.

Условно, тех, кто не имеет права по закону претендовать на наследство, делят на три категории:

  1. Лицо, пытавшееся незаконным способом наследовать имущество умершего. Противоправные действия должны быть доказаны в суде.
  2. Родители, лишённые родительских прав.
  3. Люди, отстранённые от получения права наследования законным образом по решению суда. Основанием для лишения считается уклонение от исполнения алиментных обязанностей перед наследодателем.

Гражданский кодекс не исключает ситуаций, когда родственники или иные лица, на имя которых написано завещание, отказываются принять ценности. Сделать они это могут следующими действиями:

  • написать заявление нотариусу;
  • не отметиться в нотариальной конторе в отведённый законом срок (полгода) после смерти собственника.

Если составлено завещание на конкретных лиц и они отказались от наследуемого имущества, то раздел проводится между претендентами по «букве закона». Также можно передать наследуемую долю в пользу иного человека. Кроме того, завещатель имеет право указать в тексте документа гражданина, которому отойдёт имущество в случае смерти первого наследника до открытия наследственного дела.

Как оспорить завещание?

Часто родственники или закадычные друзья становятся врагами, когда речь заходит о разделе недвижимости после смерти близкого человека, оставившего после себя завещание. В судебной практике иски, которые направлены на оспаривание содержания документа, – частые гости. Для подачи заявления существует несколько оснований:

  1. Наследники сомневаются в дееспособности и здравом уме наследодателя.
  2. Выявлены нарушения в форме и порядке составления документа.
  3. Имущество, которое передаётся участникам дела, было приобретено на общие средства супругов.
  4. Завещающего заставили составить документ для прикрытия сделки по договору ренты с пожизненным содержанием.

Такие судебные разбирательства проводятся в порядке предусмотренным ГК или УК РФ.

При выдвижении подобных требований, сначала необходимо оплатить госпошлину за подачу документов, а потом ещё и пошлину, которая рассчитывается исходя из суммы иска. Оспариванию подлежит, как полное содержание завещательного документа, так и его части. В том случае, если иск примет положительную сторону, то деление наследства уже будет происходить согласно очереди наследодателей, предусмотренной ГК РФ.

Таким образом, когда гражданин решит облегчить себе жизнь, он должен подумать насколько сильно усугубит, написав завещание, положение родственников. Чтобы совесть была чиста, нужно учитывать все каверзные моменты, перед тем как распорядиться собственным имуществом. Проконсультируйтесь со специалистами. В данном случае таким является нотариус.

Статья написана по материалам сайтов: o-nedvizhke.ru, sempravorf.ru, mirnasledstva.ru.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий